Какая ответственность за торговлю в неустановленном месте?

Торговля в неустановленном месте является одним из самых массовых нарушений в РФ, особенно в больших городах. Занимаются такой деятельностью не только сами российские граждане, которые хотят подзаработать, но и жители стран ближнего зарубежья. Незаконная торговля процветает. Многие люди просто не понимают, что от этого есть какой-то вред. А некоторые торговцы не понимают, зачем тратить время на регистрацию, а потом еще и платить налоги государству. Но так ли легка участь уличного торговца без официального статуса в России?

По российскому законодательству торговля без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя строго запрещена. Это касается продажи и вещей ручной работы, и овощей с собственного огорода, и запчастей с собственной машины. Несанкционированная торговля как раз и означает ситуацию, когда субъекты работают без регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей или в другой форме.

За непосредственную торговлю без постановки на учет субъекту придется заплатить штраф в размере 10 % от полученных им доходов, но не меньше 40 тысяч рублей. Об этом говорится в статье 116 Налогового кодекса РФ.

За незаконную торговую деятельность может быть еще и штраф в размере до 300 тысяч рублей. Такая норма содержится в 171-й статье Уголовного кодекса РФ. Она также предусматривает за незаконную торговлю арест на период до 6 месяцев или обязательные общественные работы до 480 часов. Если в результате такой деятельности был получен особо крупный доход (свыше 1 500 000 рублей), то на неудавшегося предпринимателя может быть наложен штраф в размере до 500 тысяч рублей. В этом случае даже возможен арест на 5 лет

Что еще грозит предпринимателю, отважившемуся на уличную торговлю без получения соответствующего разрешения в Республике Крым? Либо осуществляющему торговлю с нарушением?

Обратимся к Закону Республики Крым «ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ В РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»

Административный штраф. «6.1. Реализация товаров и (или) оказание услуг в местах, не установленных для этих целей органами местного самоуправления, – влечет предупреждение или наложение административного штрафа:

  • на граждан в размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей;
  • на должностных лиц, от пяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей;
  • на юридических лиц, от пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей».

Торговля продукцией, которая не соответствует качественным образцам, грозит наложением на нарушителя так же  административного штрафа, но только по административному кодексу РФ. Размер штрафа для граждан — 1000−3000 рублей; для должностных лиц — 2000−10 000 рублей; для юридических лиц — 10 000−30 000 рублей; для предпринимателей, действующих без регистрации, образования юридического лица — 10 000−20 000 рублей.

А вот правила выносной (выездной) торговли устанавливается в каждом муниципальном объекте отдельно. Это звучит примерно так – Правила организации и функционирования мелкорозничной торговли выносной (выездной) торговли, оказания услуг на территории муниципального образования Первомайского сельского поселения Первомайского района Республики Крым.

Информация предоставлена Юридическим отделом
Консалтинговой компании КУБ

http://kub.expert

Юридический консультант Александр Лещенко +7 (978) 780-86-83

Как оформить наследство на долю в уставном капитале общества?

Оформить наследство на долю в уставном капитале общества возможно, как по закону, так и по завещанию.

Согласно п. 8 ст. 21 Закона № 14-ФЗ доли в уставном капитале общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками общества, если иное не предусмотрено уставом общества с ограниченной ответственностью. Уставом общества может быть предусмотрено, что переход доли в уставном капитале общества к наследникам и правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками общества, передача доли, принадлежавшей ликвидированному юридическому лицу, его учредителям (участникам), имеющим вещные права на его имущество или обязательственные права в отношении этого юридического лица, допускаются только с согласия остальных участников общества. Уставом общества может быть предусмотрен различный порядок получения согласия участников общества на переход доли или части доли в уставном капитале общества к третьим лицам в зависимости от оснований такого перехода.

Согласно п. 16 ст. 21 Закона № 14-ФЗ в течение трех дней с момента получения согласия участников общества при переходе доли в уставном капитале общества к наследникам граждан, являющихся участниками юридического лица, в регистрирующий орган представляется заявление о внесении соответствующих изменений в ЕГРЮЛ. В соответствии с п. 2 ст. 17 Закона № 129-ФЗ указанное заявление представляется по форме  Р14001, утвержденной Приказом Федеральной налоговой службы от 25.01.2012 №ММВ-7-6/25@ (зарегистрирован в Министерстве юстиции РФ от 14.05.2012г. № 24139), которое должно быть подписано наследником, подлинность подписи которого должна быть засвидетельствована в нотариальном порядке (пп. 1.2 п. 1 ст. 9 Закона №129-ФЗ), с приложением документов, подтверждающих основание перехода доли ,то есть заявителем является  наследник. Однако стоит отметить если наследник является несовершеннолетним лицом, необходимо оформлять доверительное управление в Обществе. Документом, подтверждающим основание перехода доли при данном виде государственной регистрации является свидетельство о праве на наследство, выданное по истечении 6 месяцев после открытия наследства (смерти наследодателя).

В случае, если предусмотренное в соответствии с пунктами 8 и 9 статьи 21 Закона №14-ФЗ  согласие участников общества на переход доли или части доли не получено, доля или часть доли переходит к обществу в день, следующий за датой истечения срока, установленного Законом № 14-ФЗ или уставом общества для получения такого согласия участников общества.

При этом общество обязано выплатить наследникам умершего участника общества, действительную стоимость доли или части доли, определенную на основании данных бухгалтерской отчетности общества за последний отчетный период, предшествующий дню смерти участника общества, либо с их согласия выдать им в натуре имущество такой же стоимости (п. 5 ст. 23 Закона № 14-ФЗ).

В соответствии с пп. 5 п. 7 ст. 23 Закона № 14-ФЗ доля переходит в общество с даты получения от любого участника общества отказа от дачи согласия на переход доли или части доли в уставном капитале общества к наследникам граждан.

Таким образом,  для государственной регистрации указанных изменений в сведения о юридическом лице в ЕГРЮЛ, при наличии отказа участников о принятии наследника в общества, необходимо также представление в регистрирующий орган  соответствующего заявления, по форме утвержденной указанным выше приказом, с приложением документов подтверждающих основание перехода доли в общество (п. 2 ст. 17 Закона № 129-ФЗ).

Такими документами являются:

  • нотариально заверенная копия свидетельства о смерти физического лица (участника);
  • нотариально заверенная копия свидетельства  о праве на наследство;
  • документ от общества (решение или протокол) об отказе в принятии наследника в общество либо ссылка на статью устава, в которой говорится о запрете перехода доли в уставном капитале третьим лицам;
  • документ о выплате действительной стоимости доли наследникам.

Информация предоставлена Юридическим отделом
Консалтинговой компании «КУБ»       

http://kub.expert

Юридический консультант Александр Лещенко +7 (978) 750-86-83

Как зарегистрировать контрольно-кассовую технику (ККМ)

Регистрация ККТ (ККМ) — обязательная процедура как для ИП, так и для юридических лиц. Ничего сложного в ней нет, за тем исключением, что неоднократно придется посетить несколько учреждений. А также, если вы намерены применять в своей деятельности кассовый аппарат, вам стоит знать некоторые правила и требования к оборудованию рабочего места кассира-операциониста.

Чтобы зарегистрировать ККТ (контрольно-кассовую технику), необходимо следующее:

  1. Прийти в налоговую в установленные день и время. Об этом можно договориться с налоговиками отдельно. И делается это для того, чтоб не простаивать в очереди у кабинета. Хотя у нас в стране еще много ведомств, которые практикуют подобное, показывая таким образом всем «как они много работают». К счастью, налоговые органы давно осознали всю неэффективность подобного подхода и активно внедряют электронные очереди и прием по записи.
  2. Перед тем, как идти на регистрацию кассового аппарата, соберите все необходимые документы для регистрации ККТ:
  • заявление на регистрацию ККМ по форме, утвержденной ФНС (бланк КНД-1110021);
  • паспорт ККМ для регистрации. Его вам выдадут при покупке ККМ;
  • договор о сервисном обслуживании с ЦТО.

Другие документы налоговики требовать попросту не имеют права. В том случае, если вы по каким-либо причинам не можете лично предоставить заявление и другие документы в налоговую, то их можно отправить почтой, через сайт налоговой инспекции или портал госуслуг.

Вы также можете поручить оформление своему представителю, но для этого потребуется нотариально заверенная доверенность. Услугу по регистрации ККМ в налоговой инспекции очень часто предоставляют продавцы соответствующей техники.

Правила применения контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов на территории РФ установлены Федеральным законом от 22.05.2003 N 54-ФЗ “О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием электронных средств платежа” (далее – Закон N 54-ФЗ).
Федеральным законом от 03.07.2016 N 290-ФЗ (далее – Закон N 290-ФЗ) в Закон N 54-ФЗ внесены существенные изменения (в том числе изменилось наименование Закона N 54-ФЗ*(1)). Изменения вступили в силу с 15.07.2016 (за исключением положений, для которых ст. 7 Закона N 290-ФЗ предусмотрен специальный порядок введения в действие).

Как заявляют в территориальных налоговых органах:

  • регистрировать ККТ по старому порядку, который действовал до 15 июля 2016 года, можно исключительно кассовые аппараты старого образца (не онлайн-кассы). И сделать это можно только до 31 января 2017 года включительно;
  • онлайн-кассы и модернизированные под онлайн-кассы модели ККТ подлежат регистрации уже по новому порядку. Но стоит помнить, что с 01 февраля 2017 года для регистрации кассового аппарата уже потребуется договор с оператором ОФД (п. 4 статьи 7 закона №290-ФЗ). До этого момента, как утверждает сам налоговый орган и закон №290-ФЗ, постановку на учет ККТ можно провести и без наличия такого договора. Причем, услуги оператора ОФД – платные. И пока их стоимость составляет ориентировочно 3 тысячи рублей в год.

А вот новый порядок  прописан в статье 4.2 закона №54-ФЗ (новая редакция от 15.07.2016 г.) и предусматривает:

  • либо заполнение заявления на бумажном носителе и его подачу в любой территориальный налоговый орган. При этом карточку регистрации контрольно-кассовой техники выдадут уже в своей налоговой инспекции – по месту регистрации предприятия;
  • либо подачу заявления через личный кабинет ККТ. При этом дублировать на бумаге поданное через данный ресурс заявление не нужно. Личный кабинет ККТ находится на сайте ФНС РФ. Фактически он интегрирован в Личный кабинет налогоплательщика, и доступ к нему осуществляется в автоматическом режиме – при авторизации организации или предпринимателя на сайте. Однако чтобы выполнить регистрационные действия понадобится усиленная квалифицированная электронная подпись(КЭП). Без нее никакие документы даже приниматься не будут.

Список нарушений законодательства при применении ККМ:

  • Неприменение ККМ, отказ в выдаче документа.
  • Неприменение ККМ.
  • Неприменение ККМ в случае принятия платежей физических лиц.
  • Невыдача документа строгой отчетности.
  • Невыдача по требованию покупателя (клиента) документа, подтверждающего уплату плательщиком ЕНВД.
  • Применение ККМ, которая не соответствует установленным требованиям либо используется с нарушением установленного законодательством РФ порядка и условий ее регистрации и применения.
  • Использование ККМ с отсутствием или нечитаемыми реквизитами на кассовом чеке.
  • Применение ККМ с отсутствием или нечитаемыми реквизитами на кассовом чеке, выдаваемом платежным терминалом.
  • Работа ККМ с несоответствием времени на кассовом чеке реальному.
  • Использование ККМ с отсутствующей маркой-пломбой.
  • Применение ККМ без СВК «Государственный реестр» и (или) СВК «Сервисное обслуживание» и (или) идентификационного знака.
  • Задействование ККМ в составе платежного терминала (ПТ) не по адресу регистрации ККМ, отсутствие ККМ в составе ПТ по адресу регистрации.
  • Использование ККМ без технической поддержки поставщика или центра технического обслуживания (отсутствие действующего договора) либо при отсутствии паспорта ККМ.
  • Применение ККМ в не фискальном режиме.

Напомним, что: В соответствии со ст. 1.2 новой редакции Закона N 54-ФЗ ККТ применяется на территории РФ в обязательном порядке всеми организациями и индивидуальными предпринимателями (далее – ИП) при осуществлении ими расчетов, за исключением случаев, установленных Законом N 54-ФЗ. При этом в новой редакции ст. 2 Закона N 54-ФЗ перечислены определенные обстоятельства, при которых организации и ИП могут производить расчеты без применения ККТ.
До 1 июля 2018 года ИП, являющиеся налогоплательщиками, применяющими патентную систему налогообложения, а также организации и ИП, являющиеся налогоплательщиками ЕНВД, при осуществлении видов предпринимательской деятельности, установленных п. 2 ст. 346.26 НК РФ, могут осуществлять наличные денежные расчеты и (или) расчеты с использованием платежных карт без применения ККТ при условии выдачи по требованию покупателя (клиента) документа (товарного чека, квитанции или другого документа, подтверждающего прием денежных средств за соответствующий товар (работу, услугу)) в порядке, установленном Законом N 54-ФЗ (в редакции, действовавшей до 15.07.2016) (ч. 7 ст. 7 Закона N 290-ФЗ). Соответствующие разъяснения представлены в письмах Минфина России от 29.07.2016 N 03-11-11/44811, ФНС России от 15.08.2016 N ЕД-3-20/3721@.
Следовательно, организации, применяющие систему налогообложения в виде ЕНВД, вправе и после вступления в силу Закона N 290-ФЗ (но только до 01.07.2018) продолжать осуществлять наличные денежные расчеты без применения ККТ. Вместо чека ККТ они обязаны по требованию покупателя (клиента) оформить документ, подтверждающий прием от него денег за товар, работу или услугу.
Также до 1 июля 2018 года вправе не применять контрольно-кассовую технику организации и индивидуальные предприниматели в сфере услуг населению при условии выдачи ими бланков строгой отчетности в порядке, установленном Законом N 54-ФЗ.
Кроме того, до 1 июля 2018 года сохраняется право не применять контрольно-кассовую технику лицами, у которых такая обязанность отсутствовала до дня вступления в силу Закона N 54-ФЗ (письмо Минфина России от 30.06.2016 N 03-11-10/38206)

Информация предоставлена Юридическим отделом
Консалтинговой компании «КУБ»           

http://kub.expert

Юридический консультант Александр Лещенко +7 (978) 750-86-83

Если недвижимость продает иностранец?

При совершении любых сделок в отношении недвижимость продает иностранец  – он должен соблюсти требования к форме сделки, предусмотренные российским законодательством (ст. 1209 ГК РФ). Содержание договора должно включать обязательные (существенные) условия, указанные в законодательстве РФ, иные условия могут быть сформулированы сторонами в соответствии выбранным сторонами правом (ст. 1210 ГК РФ).

Если стороны не выбрали применимое право, то применяется право страны, с которой договор наиболее тесно связан. Правом страны, с которой такой договор наиболее тесно связан, считается, если иное не вытекает из закона, условий или существа договора либо совокупности обстоятельств дела, право страны, где находится недвижимое имущество. К договорам в отношении находящихся на территории Российской Федерации земельных участков, участков недр и иного недвижимого имущества применяется российское право (ст. 1213 ГК РФ). Поскольку сделки с недвижимостью в РФ подлежат обязательной государственной регистрации и считаются заключенными с момента государственной регистрации (ст. 131 ГК РФ), необходимо составлять соответствующие договоры купли-продажи, аренды, дарения на русском языке с соблюдением формальностей (не только формы).

Если недвижимость продает иностранец, которая расположена в России, он может её продавать не только лично, но и через представителей, поэтому нет обязанности у иностранного гражданина лично присутствовать в регистрационном органе либо лично подписывать договоры, пересекать государственную границу РФ для совершения сделок. Для представления интересов оформляется доверенность у нотариуса либо в Российской Федерации либо в любой иной стране мира, необязательно в той стране, гражданином которого является иностранец. Срок действия доверенности и основания ее прекращения определяются по праву страны, где была выдана доверенность (ст. 1217 ГК РФ). Вместе с тем, чтобы не было проблем с государственной регистрацией сделок с недвижимостью в РФ желательно оформить доверенность на русском языке у российского нотариуса по правилам российского законодательства, действующим в отношении доверенностей, что связано с тем, что зачастую иностранные нотариусы или переводчики с иностранных языков на русский не всегда могут правильно обозначить наименование российского государственного регистрирующего органа, Бюро технической инвентаризации или отдела миграционной службы, налогового органа и т.д. Таким образом, для иностранного гражданина не существует ограничений по владению, пользованию, распоряжению недвижимостью в РФ.

Личное присутствие иностранного гражданина при подаче или получении документов при проведении государственной регистрации сделки с недвижимостью не обязательно, личная подпись иностранного гражданина на договорах также не обязательна при наличии поверенного с оформленной доверенностью надлежащим образом. При оформлении сделок с недвижимым имуществом необходимо руководствоваться российским законодательством.

Если недвижимость продаёт иностранец, при определенных обстоятельствах могут возникать обязанности по уплате налога на доходы физических лиц (НДФЛ), земельного налога, налога на имущество физических лиц, государственной пошлины. Вкратце изложим порядок уплаты налогов иностранными гражданами при операциях с недвижимостью. Самым простым из перечисленного — является уплата государственной пошлины, которая при государственной регистрации сделок и прав с недвижимым имуществом, получении выписок из ЕГРП и при совершении нотариальных действий установлена для иностранных граждан в том же размере, что и для россиян (ст. 333.17 НК РФ), поскольку плательщиками признаются просто физические лица без указания на гражданство.

Другое дело налог на доходы физических лиц (НДФЛ), вызывающий немало вопросов у физических лиц, при ежегодной подаче деклараций, начиная от самой обязанности по декларированию дохода, до применения вычетов и льгот. Согласно ст. 207 НК РФ налогоплательщиками налога на доходы физических лиц признаются физические лица, являющиеся налоговыми резидентами Российской Федерации, а также физические лица, получающие доходы от источников, в Российской Федерации, не являющиеся налоговыми резидентами Российской Федерации. Иностранные граждане, получающие доходы от сдачи в аренду или иного использования имущества, находящегося в Российской Федерации, а также доходы от реализации недвижимого имущества, находящегося в Российской Федерации признаются налогоплательщиками налога на доходы физических лиц (ст. 208 НК РФ). Налоговыми резидентами РФ признаются физические лица, фактически находящиеся в Российской Федерации не менее 183 календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев. Период нахождения физического лица в Российской Федерации не прерывается на периоды его выезда за пределы Российской Федерации для краткосрочного (менее шести месяцев) лечения или обучения (ст. 207 НК РФ).

На основании ст. 224 НК РФ, если иностранец продаёт недвижимость,  налог на доходы от операций с недвижимостью уплачивается по ставке 30 процентов в отношении всех доходов, получаемых физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации. Иными словами, если иностранный гражданин не признан налоговым резидентом РФ, то НДФЛ уплачивается в полном объеме по ставке 30 процентов без всяких вычетов и освобождений, а срок нахождения в собственности недвижимого имущества не имеет значения.

Договоры дарения дорогостоящей недвижимости в пользу лиц, не являющихся родственниками или членами семьи дарителя (близкими родственниками, в силу Семейного кодекса РФ), должны вызывать подозрения у налоговых органов и быть предметом тщательной налоговой проверки. Актуальными являются ситуации, когда у иностранного гражданина есть супруг или родственники в РФ, в пользу которых совершаются дарственные, а затем уже новые собственники — резиденты РФ продают недвижимость и делятся доходом с дарителем или включают доходы в общий с дарителем бюджет в процессе ведения совместного хозяйства. Понятно, что и в этом случае даритель — иностранный гражданин НДФЛ не платит, а вот одаряемый в случае последующей продажи становится плательщиком данного налога или освобождается от его уплаты. Согласно п. 18.1 ст. 217 НК РФ доходы, полученные одаряемым в порядке дарения, освобождаются от налогообложения в случае, если даритель и одаряемый являются членами семьи и (или) близкими родственниками в соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации (супругами, родителями и детьми, в том числе усыновителями и усыновленными, дедушкой, бабушкой и внуками, полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами). В других случаях одаряемый уплачивает налоги в соответствии со своим налоговым статусом. Бывают случаи, когда добрачное недвижимое имущество иностранного гражданина передается в дар супругу-россиянину, НДФЛ не уплачивается, затем данный россиянин, конечно налоговый резидент РФ, продает подаренное имущество, при этом применяет все налоговые вычеты, льготы и освобождения. Вырученные денежные средства от продажи такого подарка поступают в совместный с иностранным гражданином семейный бюджет. Такая операция не может быть признана уклонением от уплаты налога и является вполне легальным способом экономии семейного бюджета на налогообложении.

Пример сделки на сумму 1 500 000 рублей, если недвижимость продает иностранец:

При прямой сделке купли-продажи возникает размер НДФЛ 30% от суммы в размере 1 500 000 руб, т.е. 450 000 руб. В этом случае сделка будет только нотариальная, и сумма расходов составит около 30 000 руб, со сроком сделки от 17 до 60 дней.

При дарении близкому родственнику НДФЛ составит 0%, а при дальнейшей сделке возникнет НДФЛ продавца 13%, т.е. 1 500 000  руб – 1 000 000 налогового вычета = 500 000*13% = 65 000 руб. Это конечно идеальный вариант. Это немного дольше – срок от 1,5 до 4-х месяцев, но экономит существенную сумму денежных средств. При этом необходимо совершать две сделки, одна нотариальная и вторая простая, что повлечет за собой дополнительные расходы, в этом случае общие расходы составят около 50 000 руб

Однако если нет близкого родственника, в этом случае возникнет НДФЛ 30%, и уже не будет иметь значения будет сделка купли-продажи или дарения, через две сделки.

Информация предоставлена Юридическим отделом
Консалтинговой компании «КУБ»       

http://kub.expert

Юридический консультант Александр Лещенко +7 (978) 750-86-83

Зачем открывать обособленное подразделение в том же городе?

Организация зарегистрирована в городе, при этом арендует помещение в другом месте города. Существует ли необходимость открытия обособленного подразделения в данном случае?

Непредставление или несвоевременное представление налогоплательщиком сообщения о создании обособленного подразделения является основанием для привлечения его к налоговой ответственности по п. 1 ст. 126 НК РФ.

Должностные лица организации могут быть привлечены к административной ответственности на основании части 1 ст. 15.6 КоАП РФ.

За непредставление в налоговый орган по месту нахождения обособленного подразделения налоговой декларации по налогу на прибыль организация может быть привлечена к ответственности, предусмотренной п. 1 ст. 119 НК РФ.

За непредставление в налоговый орган по месту нахождения обособленного подразделения форм 2-НДФЛ организация может быть привлечена к ответственности, предусмотренной п. 1 ст. 126 НК РФ.

Обоснование вывода:

В силу п. 2 ст. 11 НК РФ обособленное подразделение организации – это любое территориально обособленное от нее подразделение, по месту нахождения которого оборудованы стационарные рабочие места. При этом рабочее место считается стационарным, если оно создается на срок более одного месяца. Признание обособленного подразделения организации таковым производится независимо от того, отражено или не отражено его создание в учредительных или иных организационно-распорядительных документах организации, и от полномочий, которыми наделяется указанное подразделение.

Филиалам организаций при постановке на учет в ИФНС по своему местонахождению, как правило, присваивается КПП с пятым и шестым знаками 02 – постановка на учет налогоплательщика – российской организации по месту нахождения ее обособленного подразделения в зависимости от вида подразделения. Филиалы, как и сама организация, могут иметь свои обособленные подразделения (например производственные участки). Производственные отделения (участки), как правило, не имеют открытых расчетных счетов, отдельного баланса, при постановке на учет в ИФНС по своему местонахождению им присваивается КПП с пятым и шестым знаками 31 – постановка на учет налогоплательщика – российской организации по месту нахождения ее обособленного подразделения, в отношении которого не проведена процедура оформления в соответствии с п. 3 ст. 55 ГК РФ, исполняющего обязанности организации по уплате налогов и сборов. К сожалению, в вопросе Вы не уточнили, как планируется создание нового обособленного подразделения – в составе организации или в составе уже имеющегося филиала.

Под рабочим местом понимается место, где работник должен находиться или куда ему необходимо прибыть в связи с его работой и которое прямо или косвенно находится под контролем работодателя (ст. 209 ТК РФ).

Следовательно, для того, чтобы территориально обособленное от организации подразделение считалось обособленным подразделением в смысле НК РФ необходимо, чтобы по месту его нахождения были оборудованы стационарные рабочие места на срок более месяца. При этом указанные рабочие места должны прямо или косвенно находится под контролем работодателя. Если же данные условия не выполняются (например, рабочее место создано на срок менее месяца), то такое подразделение обособленным в целях налогообложения не считается.

В этой связи в письмах Минфина России от 19.07.2012 N 03-02-07/1-181, от 05.05.2012 N 03-02-07/1-109, от 01.03.2012 N 03-02-07/1-50 разъяснено следующее. Исходя из арбитражной практики под оборудованием стационарного рабочего места подразумеваются создание всех необходимых для исполнения трудовых обязанностей условий, а также само исполнение таких обязанностей. Форма организации работ (вахтовый метод или командировка), срок нахождения конкретного работника на созданном организацией стационарном рабочем месте не имеют правового значения для постановки на учет юридического лица по месту нахождения его обособленного подразделения (постановления Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 13.05.2011 N 15АП-4108/2011, ФАС Северо-Западного округа от 02.11.2007 по делу N А26-11293/2005, ФАС Северо-Кавказского округа от 21.09.2006 N Ф08-4234/2006-1814А).

Вопрос о наличии либо об отсутствии по месту деятельности организации признаков обособленного подразделения решается с учетом договора, на основании которого организация осуществляет указанную деятельность, фактического характера отношений между организацией и ее работниками и других обстоятельств осуществления организацией соответствующей деятельности вне места ее нахождения. Деятельность с использованием стационарного рабочего места приводит к созданию обособленного подразделения и обязанности постановки на учет в налоговом органе по месту осуществления указанной деятельности вне зависимости от фактического времени нахождения конкретного работника на рабочем месте.

Согласно пп. 3 п. 2 ст. 23 НК РФ налогоплательщики-организации обязаны сообщать в налоговый орган, соответственно, по месту нахождения организации обо всех обособленных подразделениях российской организации, созданных на территории РФ (за исключением филиалов и представительств) в течение одного месяца со дня создания обособленного подразделения российской организации.

В соответствии с п. 2 ст. 84 НК РФ налоговый орган обязан осуществить постановку на учет российской организации по месту нахождения ее обособленного подразделения (за исключением филиала, представительства) в течение пяти дней со дня получения сообщения от этой организации.

Форма такого сообщения (форма N С-09-3-1) утверждена приказом ФНС России от 09.06.2011 N ММВ-7-6/362@.

Никаких исключений приведенные выше нормы НК РФ не содержат. Поэтому тот факт, что обособленное подразделение создается на территории, подведомственной налоговому органу, в котором организация уже состоит на учете, не освобождает организацию от обязанности сообщить о создании обособленного подразделения в налоговый орган. Схожей позиции придерживается и финансовое ведомство (смотрите, например, письма Минфина России от 17.04.2013 N 03-02-07/1/12946, от 09.03.2010 N 03-02-07/1-100).

В этой связи полагаем, что организации при создании обособленного подразделения в том же городе, населенном пункте, следует на общих основаниях в месячный срок сообщить об этом в налоговый орган по месту нахождения организации, направив форму N С-09-3-1.

Непредставление в установленный срок в налоговый орган документов и (или) иных сведений, предусмотренных НК РФ и иными актами законодательства о налогах и сборах, если такое деяние не содержит признаков налоговых правонарушений, установленных ст.ст. 119, 129.4 и 129.6 НК РФ, а также п. 1.1 ст. 126 НК РФ, влечет ответственность, предусмотренную п. 1 ст. 126 НК РФ.

Информация предоставлена Юридическим отделом
Консалтинговой компании «КУБ»       

http://kub.expert

Юридический консультант Александр Лещенко +7 (978) 750-86-83

Вносить ли изменения в Устав?

Иногда возникает вопрос – если предприятие не внесет изменения в устав в связи с тем, что оно начинает осуществлять деятельность, не указанную в уставе, то какие санкции будут применены к этой компании?

Вносить изменения в устав в связи с тем, что общество начинает осуществлять не указанный в уставе вид деятельности, нет необходимости.

Код ОКВЭД, соответствующий виду деятельности, который начало осуществлять ООО, подлежит внесению в ЕГРЮЛ в течение трех рабочих дней с момента начала осуществления этого вида деятельности. Нарушение данной обязанности может явиться основанием для привлечения к административной ответственности.

Чем это обосновано?

Согласно ст. 49 Гражданского кодекса России (далее — ГК РФ), а также п. 2 ст. 2 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее – Закон об ООО) общество с ограниченной ответственностью может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законом, если это не противоречит предмету и целям деятельности, определенно ограниченным уставом общества.

Перечень сведений, которые обязательно должны содержаться в уставе ООО, предусмотрен п. 2 ст. 12 Закона об ООО. Сведения о видах осуществляемой обществом деятельности, а также об основных направлениях деятельности общества в составе таких обязательных сведений не указаны. Ни ГК РФ, ни Закон об ООО не предусматривают обязательного указания в уставе общества видов осуществляемой им деятельности.

В этом же пункте определено, что устав может содержать и иные сведения, предусмотренные Законом об ООО, а также положения, не противоречащие Закону об ООО и иным федеральным законам. То есть по желанию участников такая информация может быть отражена в уставе. Решение о внесении изменений в устав принимается общим собранием участников большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников, если иное не предусмотрено уставом общества (п. 8 ст. 37 Закона об ООО).

Соответственно, по общему правилу виды осуществляемой обществом деятельности указываются в уставе ООО исключительно по желанию участников. Участники общества могут внести изменения в устав, дополнив или изменив предусмотренный в нем перечень видов деятельности, которые вправе осуществлять общество.

Однако обязанность вносить такие изменения в устав возникает только в случаях, прямо предусмотренных законом. То обстоятельство, что общество начинает осуществлять не указанный в его уставе вид деятельности, само по себе не означает, что в устав общества следует внести изменения.

Ответственности за невнесение в устав общества сведений о видах осуществляемой деятельности законодательством не предусмотрено. Вне зависимости от того, указан ли конкретный вид деятельности в уставе общества и внесен ли он в ЕГРЮЛ, общество вправе осуществлять этот вид деятельности, если это не противоречит закону либо уставу общества.

Данный вывод подтверждается и судебной практикой (постановления ФАС Московского округа от 18 декабря 2008 г. N КА-А41/11919-08, ФАС Центрального округа от 14 января 2010 г. по делу N А09-1697/2009, ФАС Северо-Кавказского округа от 26 октября 2009 г. N А53-27009/2008-С5-34).

Вместе с тем отметим, что в соответствии с пп. “п” п. 1 ст. 5 Федерального закона от 8 августа 2001 г. N 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (далее – Закон о регистрации) коды по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (коды ОКВЭД) отнесены к сведениям, содержащимся в Едином государственном реестре юридических лиц ЕГРЮЛ.

Согласно п. 5 ст. 5 Закона о регистрации юридическое лицо обязано в течение трех рабочих дней с момента изменения таких сведений (в том числе и об изменении в устав) сообщить об этом в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц по месту своего нахождения. Нарушение данной обязанности может явиться основанием для привлечения к административной ответственности по ч. 3 ст. 14.25 КоАП РФ. «Несвоевременное представление сведений о юридическом лице или об индивидуальном предпринимателе в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в случаях, если такое представление предусмотрено законом, -влечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в размере пяти тысяч рублей».

Для внесения соответствующих изменений в ЕГРЮЛ в регистрирующий орган по месту нахождения организации необходимо представить заявление по форме N Р14001. Соответствующая форма утверждена Приказом ФНС России от 25.01.2012 N ММВ-7-6/25@.

Информация предоставлена Юридическим отделом
Консалтинговой компании «КУБ»       

http://kub.expert

Юридический консультант Александр Лещенко +7 (978) 750-86-83

 

Как зарегистрировать ООО в Крыму

Общество с ограниченной ответственностью (далее – ООО) является одной из организационно-правовых форм хозяйственных обществ (п. 3 ст. 66 ГК РФ). Чтобы зарегистрировать ООО необходимо знать несколько нюансов. В соответствии с п. 1 ст. 7 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ “Об обществах с ограниченной ответственностью” участниками ООО могут быть граждане и юридические лица.

Итак, перед подготовкой документов на регистрацию ООО учредителю либо учредителям, необходимо определиться по следующим пунктам:

  • наименование (название ООО) полное и сокращенное;
  • юридический адрес (адрес регистрации ООО) – может находится по месту регистрации одного из участников либо директора, в ином случае необходимо предоставить гарантийное письмо от собственника о местонахождении данной компании по этому адресу;
  • размер уставного капитала (минимальный 10000р.) При формировании уставного капитала создаваемого общества с ограниченной ответственностью учредитель – вправе внести свой вклад в виде денежных средств либо имуществом. – руководитель (единоличный исполнительный орган) – напомним что формирование уставного капитала должно быть завершено по истечении 4 месяцев с момента государственной регистрации юридического лица.
  • виды деятельности  (коды ОКВЭД)
  • система налогообложения.

 Для регистрации ООО в Крыму   понадобятся следующие документы:

  • паспортные данные  руководителя и участников;
  • ИНН руководителя и участников (при наличии);
  • копия свидетельства о праве собственности на помещение и гарантийное письмо от собственника помещения, согласие собственника жилого помещения (при регистрации на домашний адрес).

Определимся, какие документы для регистрации ООО в Крыму  необходимо подать в налоговую:

  1. Решение либо протокол об учреждении ООО, если решение или протокол на нескольких листах, их лучше прошить, и печатать только на одной стороне;
  2. Заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме P11001;
  3. Устав ООО (в двух экземплярах)
  4. Договор об учреждении, если несколько участников
  5. Подтверждение оплаты госпошлины (4 000 руб), оплатить может любой из участников.

При необходимости Заявление о переходе на иную систему налогообложения возможно подать при регистрации, в противном случае будет  срок 30 дней, в течение которого необходимо определиться с системой налогообложения.

Результат регистрации:

Через 3 рабочих дня учредитель, указанный в расписке,  идет с паспортом и распиской в налоговую и получают пакет из следующих документов:

  • свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе;
  • лист записи единого государственного реестра юридических лиц;
  • один экземпляр устава с печатью налоговой.

Информация предоставлена Юридическим отделом
Консалтинговой компании КУБ

http://kub.expert

Юридический консультант Александр Лещенко +7 (978) 780-86-83

Что такое временная постройка

Единственными правовыми актами в составе федерального законодательства, в которых говорится о содержании понятия «Временная постройка», является Постановление Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу (Госстроя РФ) от 05.03.2004 № 15/1 «Об утверждении и введении в действие Методики определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации» и Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 27.12.2011 № 613 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке норм и правил по благоустройству территорий муниципальных образований».

Согласно п. 4.83 Методики временными зданиями и сооружениями являются соответственно здания и сооружения, специально возводимые или приспособляемые на период строительства производственных, складских, вспомогательных, жилых и общественных зданий и сооружений, необходимые для производства строительно-монтажных работ и обслуживания работников строительства. В соответствии с п. 2.10 Методических рекомендаций некапитальными нестационарными обычно являются сооружения, выполненные из легких конструкций, не предусматривающих устройство заглубленных фундаментов и подземных сооружений: объекты мелкорозничной торговли, попутного бытового обслуживания и питания, остановочные павильоны, наземные туалетные кабины, боксовые гаражи, другие объекты некапитального характера.

Примерный перечень основных терминов, которые подпадают под понятие «Временная постройка»:

  • остановочный комплекс – объект транспортной инфраструктуры, являющийся составной частью улично-дорожной сети,  обеспечивающий безопасность дорожного движения и организацию транспортного обслуживания населения; является временным (некапитальным) объектом, в состав которого входят: павильон, навес или иной конструктивный элемент, предназначенный для укрытия пассажиров, ожидающих прибытия общественного транспорта, от неблагоприятных погодно-климатических факторов, а также киоск или павильон для коммерческого использования;
  • металлический гараж – временное одноэтажное сооружение, выполненное из легко возводимых металлических конструкций без фундамента, предназначенное для хранения автотранспорта.
  • павильон – одноэтажное сооружение, выполненное из легко возводимых металлических и деревянных  конструкций без фундамента, предназначенное для осуществления розничной торговли или обслуживания населения с обслуживанием покупателей внутри помещения, имеющее торговый зал и помещения для хранения товарного запаса на одно или несколько рабочих мест;
  • киоск – одноэтажное сооружение, выполненное из легко возводимых  конструкций без фундамента, предназначенное для осуществления розничной торговли или обслуживания населения без доступа покупателей внутрь сооружения, не имеющее торгового зала и помещений для хранения товаров, рассчитанное на одно место продавца, на площади которого хранится товарный запас;
  • сезонное (летнее) кафе – объект сезонной организации общественного питания и отдыха потребителей с предоставлением ограниченного ассортимента реализуемой продукции;
  •  малые архитектурные формы (далее по тексту – МАФ) – небольшие сооружения (фонтаны, беседки, ограды, оборудование для детских площадок, фонари и др.), используемые для дополнения художественной композиции и организации открытых пространств населенного пункта, скверов, парков и т.д.;
  • кемпинг– летний лагерь для автотуристов, расположенный в загородной местности или в зоне отдыха  с палатками или домиками легкого типа,  выполненными из легко возводимых  конструкций без фундамента, и местами для стоянки автомобилей (непосредственно у палаток или на общей площадке), с  душевыми, умывальными и туалетами.

В соответствии с п.1 ст. 4 Федерального закона от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» государственной регистрации подлежат права на объекты недвижимого имущества в соответствии со ст.130 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) (земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с землей, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты незавершенного строительства). При этом в силу того, что временные постройки, киоски, навесы и другие подобные постройки не относятся к объектам недвижимого имущества (недвижимости), права на такие временные объекты не подлежат государственной регистрации.

Тем не менее, российским законодательством не закреплен конкретный перечень признаков, согласно которым можно четко установить временную постройку. Процесс выделения государственных и муниципальных земель под возведение временных некапитальных объектов на основании общих правил, установленных земельным законодательством, всецело и произвольно регулируется на уровне субъектов Федерации и практически осуществляется на уровне органов местного самоуправления.

Как указал Федеральный арбитражный суд Северо‑Западного округа в Постановлении от 07.06.2008 по делу № А56‑16525/2007, временными сооружениями являются объекты, по своим техническим характеристикам не подпадающие под понятие недвижимого имущества, а также объекты, имеющие вспомогательное назначение по отношению к основному сооружению, возведенные на период осуществления определенной деятельности и подлежащие демонтажу после того, как отпадет необходимость в их использовании.

Исходя из п. 1 ст. 130 ГК РФ, все временные постройки не признаются недвижимым имуществом и «не подлежат техническому учету в бюро технической инвентаризации и ФГУП «Ростехинвентаризация», права на них не подлежат регистрации в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним».

Соответственно, нормы ст.36 ЗК РФ о приобретении гражданами и юридическими лицами прав на земельные участки, которые находятся в государственной или муниципальной собственности и на которых расположены здания, строения, сооружения, к временным постройкам неприменимы.

Информация предоставлена Юридическим отделом
Консалтинговой компании «КУБ»        

http://kub.expert

Юридический консультант Александр Лещенко +7 (978) 750-86-83

Что такое формальное разделение (дробление) бизнеса

Каждая компания заинтересована в снижении налоговой нагрузки. Одним из популярных способов оптимизировать систему налогообложения доходов в бизнесе является формальное разделение (дробление) бизнеса. Со стороны законодательства вопросов не должно быть по поводу ведения хозяйственной детальности. При этом, можно вызвать интерес со стороны налоговой инспекции. Спорные вопросы, как правило, имеют индивидуальный характер и зависят от специфики организации деятельности компании. Тем не менее, выделить типовые ситуации, по которым возникают разногласия с проверяющими, можно.

В действующем законодательстве понятие «дробление бизнеса» отсутствует. При этом существует достаточно широкий круг различных обстоятельств, что может вызвать подозрение у бизнеса.

Следует обратить внимание, что Конституционный Суд Российской Федерации в Определении от 04.07.2017 N 1440-О “Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Бунеева Сергея Петровича на нарушение его конституционных прав положениями статей 146, 153, 154, 247-249 и 274 Налогового кодекса Российской Федерации” сделал вывод о том, что налоговое законодательство не исключает в налоговых правоотношениях действия принципа диспозитивности и допускает возможность выбора налогоплательщиком того или иного метода учетной политики (применения налоговых льгот или отказа от них, применения специальных налоговых режимов и т.п.), которая, однако, не должна использоваться для неправомерного сокращения налоговых поступлений в бюджет в результате злоупотребления налогоплательщиками своими правомочиями.

Конституционный Суд Российской Федерации в указанном определении отметил, что в случаях, если для целей налогообложения учтены операции не в соответствии с их действительным экономическим смыслом или учтены операции, не обусловленные разумными экономическими или иными причинами (целями делового характера), то это, в свою очередь, предполагает доначисление суммы налогов и сборов, подлежащих уплате в бюджет так, как если бы налогоплательщик не злоупотреблял правом, на основании соответствующих положений НК РФ, регулирующих порядок исчисления и уплаты конкретного налога и сбора.

Исходя из сложившейся судебной практики и данного определения Конституционного суда РФ МинФин РФ сделало обзор ситуаций по данному вопросу, что изложено в письме от 11 августа 2017 г. N СА-4-7/15895@.

Так, в качестве доказательств, свидетельствующих о применении схемы формального разделения (дробления) бизнеса, могут выступать следующие установленные в ходе налоговой проверки обстоятельства:

  • дробление одного бизнеса (производственного процесса) происходит между несколькими лицами, применяющими специальные системы налогообложения (систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности (далее – ЕНВД) или упрощенную систему налогообложения (далее – УСН)) вместо исчисления и уплаты НДС, налога на прибыль организаций и налога на имущество организаций основным участником, осуществляющим реальную деятельность;
  • применение схемы дробления бизнеса оказало влияние на условия и экономические результаты деятельности всех участников данной схемы, в том числе на их налоговые обязательства, которые уменьшились или практически не изменились при расширении в целом всей хозяйственной деятельности;
  • налогоплательщик, его участники, должностные лица или лица, осуществляющие фактическое управление деятельностью схемы, являются выгодоприобретателями от использования схемы дробления бизнеса;
  • участники схемы осуществляют аналогичный вид экономической деятельности;
  • создание участников схемы в течение небольшого промежутка времени непосредственно перед расширением производственных мощностей и/или увеличением численности персонала;
  • несение расходов участниками схемы друг за друга;
  • прямая или косвенная взаимозависимость (аффилированность) участников схемы дробления бизнеса (родственные отношения, участие в органах управления, служебная подконтрольность и т.п.);
  • формальное перераспределение между участниками схемы персонала без изменения их должностных обязанностей;
  • отсутствие у подконтрольных лиц, принадлежащих им основных и оборотных средств, кадровых ресурсов;
  • использование участниками схемы одних и тех же вывесок, обозначений, контактов, сайта в сети “Интернет”, адресов фактического местонахождения, помещений (офисов, складских и производственных баз и т.п.), банков, в которых открываются и обслуживаются расчетные счета, контрольно-кассовой техники, терминалов и т.п.;
  • единственным поставщиком или покупателем для одного участника схемы дробления бизнеса может являться другой ее участник, либо поставщики и покупатели у всех участников схемы являются общими;
  • фактическое управление деятельностью участников схемы одними лицами;
  • единые для участников схемы службы, осуществляющие: ведение бухгалтерского учета, кадрового делопроизводства, подбор персонала, поиск и работу с поставщиками и покупателями, юридическое сопровождение, логистику и т.д.;
  • представление интересов по взаимоотношениям с государственными органами и иными контрагентами (не входящими в схему дробления бизнеса) осуществляется одними и теми же лицами;
  • показатели деятельности, такие как численность персонала, занимаемая площадь и размер получаемого дохода, близки к предельным значениям, ограничивающим право на применение специальной системы налогообложения;
  • данные бухгалтерского учета налогоплательщика с учетом вновь созданных организаций могут указывать на снижение рентабельности производства и прибыли;
  • распределение между участниками схемы поставщиков и покупателей, исходя из применяемой ими системы налогообложения.

Следует отметить, что исходя  из п. 6 Постановления Пленума ВАС РФ от 12.10.2006 N 53 “Об оценке арбитражными судами обоснованности получения налогоплательщиком налоговой выгоды”, взаимозависимость участников сделок сама по себе не может служить основанием для признания налоговой выгоды необоснованной. Однако эти обстоятельства в совокупности с другими обстоятельствами, подтверждающими фиктивность отношений, могут свидетельствовать о получении необоснованной налоговой выгоды. 

То есть суды при рассмотрении споров по данной категории дел обращают внимание на совокупность признаков, указывающих на создание схемы уклонения от налогов.

Соответственно основанием для доначисления налогов могут послужить выводы инспекции о формальном разделении (дроблении) бизнеса с целью получения необоснованной налоговой выгоды путем реализации продукции специально созданным взаимозависимым лицам. Причем такие лица применяют режимы налогообложения, предусматривающие освобождение от ряда обязательных платежей. Для подтверждения своих выводов инспекции следует в обязательном порядке доказать совокупность обстоятельств, подтверждающих наличие у компании умысла, направленного на получение необоснованной налоговой выгоды. Отдельные доводы инспекции о признаках создания схемы минимизации налоговых обязательств не являются достаточными доказательствами правонарушения.

Информация предоставлена Юридическим отделом
Консалтинговой компании «КУБ»       

http://kub.expert

Юридический консультант Александр Лещенко +7 (978) 750-86-83

Что такое должная осмотрительность налогоплательщика

Следует отметить, что должная осмотрительность налогоплательщика учитывается при заключении сделок, при этом  в первую очередь необходимо учитывать положения Конституции Российской Федерации и  Гражданского кодекса Российской Федерации. В силу принципа свободы экономической деятельности налогоплательщик осуществляет предпринимательскую деятельность самостоятельно на свой риск.

Следовательно, именно на этапе выбора поставщиков необходимо проверять их юридический статус и деловую репутацию, проявляя тем самым должную осмотрительность. В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации юридическим лицом является организация, которая имеет в собственности имущество, может нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Необходимо удостовериться в правоспособности юридических лиц, являющихся участниками сделок, и надлежащих полномочиях руководителей данных юридических лиц, имеющих право на законных основаниях на заключение и подписание договоров, влекущих правовые последствия. Таким образом, при заключении сделок налогоплательщик должен убедиться в том, что его контрагент соответствует перечисленным условиям.
В целях создания единой системы планирования выездных налоговых проверок, повышения налоговой дисциплины и грамотности налогоплательщиков ФНС России разработаны критерии самостоятельной оценки рисков для налогоплательщиков, утвержденные приказом ФНС России от 30.05.2007 N ММ-3-06/333@ (в редакции приказов ФНС России от 14.10.2008 N ММ-3-2/467@от 22.09.2010 N ММВ-7-2/461@от 08.04.2011 N ММВ-7-2/258@от 10.05.2012 N ММВ-7-2/297@).

Должная осмотрительность налогоплательщика по результатам своей финансово-хозяйственной деятельности позволит налогоплательщику своевременно оценить налоговые риски и уточнить свои налоговые обязательства.

В соответствии с 12-м критерием оценки рисков “Ведение финансово-хозяйственной деятельности с высоким налоговым риском” при оценке налоговых рисков, которые могут быть связаны с характером взаимоотношений с некоторыми контрагентами, ФНС России рекомендует налогоплательщику исследовать определенные признаки, в частности:

  • отсутствие информации о государственной регистрации контрагента в ЕГРЮЛ (можно узнать на официальном сайте ФНС России www.nalog.ru);
  • контрагент зарегистрирован по адресу “массовой” регистрации;
  • отсутствие информации о фактическом местонахождении контрагента, а также о местонахождении его складских, и (или) производственных, и (или) торговых площадей и т.д.

Наличие подобных признаков свидетельствует о высокой степени риска квалификации налоговыми органами подобного контрагента как проблемного, а сделок, совершенных с ним, как сомнительных.

Одновременно обращаем внимание, что наличие выписки из ЕГРЮЛ в отношении какого-либо контрагента подтверждает только факт его государственной регистрации в установленном порядке и не может автоматически являться достаточным или единственным подтверждением должной осмотрительности и осторожности налогоплательщика при выборе контрагента.

Порядок представления документов при государственной регистрации, их перечень, порядок государственной регистрации определены Федеральным законом от 08.08.2001 N 129-ФЗ “О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей” (далее – Федеральный закон от 08.08.2001 N 129-ФЗ). В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ при государственной регистрации регистрирующий орган не вправе требовать представления других документов, кроме документов, установленных Федеральным законом от 08.08.2001 N 129-ФЗ. Поэтому при регистрации создаваемой организации налоговый (регистрирующий) орган не может проверить достоверность сведений, содержащихся в представленных на регистрацию документах. Отказ в государственной регистрации допускается лишь при наличии у регистрирующего органа подтвержденной информации о недостоверности содержащихся в представленных в регистрирующий орган документах сведений об адресе (месте нахождения) постоянно действующего исполнительного органа юридического лица (иного органа или лица, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности), по которому осуществляется связь с юридическим лицом, месте жительства управляющего или месте нахождения управляющей организации.

В отношении представления контрагентом копии налоговой отчетности необходимо отметить следующее. Налогоплательщики нередко обращаются в налоговые органы с просьбой подтвердить исполнение налоговых обязательств контрагентами. Однако даже в случае представления налоговой отчетности контрагентами ее достоверность, а также реальность осуществления ими финансово-хозяйственной деятельности можно подтвердить только после проведения выездной налоговой проверки.

Таким образом, налогоплательщикам при выборе контрагентов следует учитывать совокупность иных негативных признаков, указанных в 12-м критерии оценки рисков т проявлять должную осмотрительность.

Факт регистрации спорных контрагентов в ЕГРЮЛ не является достаточным доказательством, свидетельствующим о реальности проводимых ими хозопераций.

Причина – такая информация носит справочный характер и не характеризует контрагентов как добросовестных, надежных и стабильных участников хозяйственных взаимоотношений.
При заключении сделок налогоплательщик должен не только затребовать учредительные документы и убедиться в наличии у контрагента статуса юрлица, но и удостовериться в тех, кто действует от его имени, а также в наличии у них полномочий.  Подтверждением, будут такие доказательства, свидетельствующие о ведении компанией деловых переговоров, принятие мер по установлению и проверке деловой репутации контрагентов, выяснение адресов и телефонов офисов, имен, фамилий должностных лиц и т. д.

Таким образом, налоговый орган может признать необоснованной возникновение налоговой выгоды у налогоплательщика и при этом одним из основания такого признания указать отсутствие должной осмотрительности у налогоплательщика. И хотя данная норма пряма не указана в законодательстве, при прочих равных условиях, при судебном рассмотрении спора, данный фактор может быть основным для принятия решения в пользу налогового органа.

Рекомендуем осуществлять должную осмотрительность при осуществлении хозяйственных операций со своими деловыми партнерами. В том числе через услуги «Проверки контрагентов».
Отметим также, что иногда организации просят от своих контрагентов копии паспортов, например, генерального директора, подписывающего договор от имени общества. В этой связи необходимо учитывать, что они содержат персональные данные указанных лиц, а передача таких данных является обработкой (распространением) персональных данных в соответствии со ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ “О персональных данных” (далее – Закон N 152-ФЗ). Обработка персональных данных может осуществляться в рассматриваемой ситуации только с письменного согласия субъектов персональных данных (ст. 6, 9 Закона N 152-ФЗ), которое должно включать в себя ряд обязательных реквизитов, указанных в п. 4 ст. 9 Закона N 152-ФЗ. Поэтому организация не вправе предоставлять копии паспортов без согласия их владельцев.

Информация предоставлена Юридическим отделом
Консалтинговой компании «КУБ»            

http://kub.expert

Юридический консультант Александр Лещенко +7 (978) 750-86-83

Можно ли получить при выходе из ООО свою долю в натуре?

Согласно нормам законодательства при выходе из ООО получение своей доли в натуре (имуществом) это право участника, но при этом Общество не обязано это делать по его требованию.

Так согласно Федерального Закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» «6.1. В случае выхода участника общества из общества в соответствии со статьей 26 настоящего Федерального закона его доля переходит к обществу. Общество обязано выплатить участнику общества, подавшему заявление о выходе из общества, действительную стоимость его доли в уставном капитале общества, определяемую на основании данных бухгалтерской отчетности общества за последний отчетный период, предшествующий дню подачи заявления о выходе из общества, или с согласия этого участника общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости либо в случае неполной оплаты им доли в уставном капитале общества действительную стоимость оплаченной части доли.
Общество обязано выплатить участнику общества действительную стоимость его доли или части доли в уставном капитале общества либо выдать ему в натуре имущество такой же стоимости в течение трех месяцев со дня возникновения соответствующей обязанности, если иной срок или порядок выплаты действительной стоимости доли или части доли не предусмотрен уставом общества. Положения, устанавливающие иной срок или порядок выплаты действительной стоимости доли или части доли, могут быть предусмотрены уставом общества при его учреждении, при внесении изменений в устав общества по решению общего собрания участников общества, принятому всеми участниками общества единогласно. Исключение из устава общества указанных положений осуществляется по решению общего собрания участников общества, принятому двумя третями голосов от общего числа голосов участников общества».

Действительная стоимость доли выплачивается денежными средствами. Но с согласия участника  возможна выдача доли в натуре, то есть имуществом такой же стоимости. Обращаем внимание, что форму выплаты определяет именно общество, соответственно последнее вправе, а не обязано выдать вышедшему участнику имущество в натуре в счет выплаты действительной стоимости доли. Кроме того, если участник оплачивал свой вклад в уставный капитал имуществом, это не дает ему права требовать возврата именно этого имущества. Ещё раз утверждаем, что общество может, но не обязано выдать это имущество. (Пленум ВС РФ и Пленум ВАС РФ в п. 16 постановления № 90/14).
Обычно при регистрации ООО в Уставе звучит следующая  формулировка:  «Общество обязано выплатить участнику Общества действительную стоимость его доли или части доли в уставном капитале Общества либо выдать ему в натуре имущество такой же стоимости в течение трех месяцев со дня возникновения соответствующей обязанности».

Проблема в том, что на момент выхода будет учитываться действительная стоимость доли, которая выплачивается за счет разницы между стоимостью чистых активов ООО и размером его уставного капитала. То есть. выплата действительной доли может быть больше.
Так же в надзорной практике Президиума ВАС РФ сформировалась правовая позиция, согласно которой при определении действительной стоимости доли, подлежащей выплате обществом, в случае наличия спора о размере стоимости необходимо учитывать рыночную стоимость его имущества (пункт 16 Постановления Пленумов Верховного суда РФ и Высшего арбитражного суда РФ от 09.12.1999 № 90/14 «О некоторых вопросах применения Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».
В связи с этим, в случае формирования уставного капитала  имуществом, тем более недвижимым или земельными участками, или есть вероятность, что это будет осуществлено в будущем, рекомендуем формировать соответствующий пункт Устава в следующей редакции. Это поможет при выходе участника из ООО получить свою долю в натуре:
«В том случае если объект недвижимости (земельный участок) либо иное имущество являются вкладом участника Общества, тогда при выходе последнего ему, при расчете выплаты действительной стоимости доли, в первую очередь  выдается вложенный объект недвижимости (земельный участок (-ки) или иное вложенное имущество в полном объеме и в натуральной форме в течение трёх месяцев со дня получения Обществом заявления о выходе участника из Общества.

Оставшуюся часть действительной стоимости доли Общество обязано выплатить участнику Общества денежными средствами либо выдать ему в натуре имущество в течение трех месяцев со дня получения Обществом заявления о выходе участника из Общества.».

Информация предоставлена Юридическим отделом
Консалтинговой компании «КУБ»       

http://kub.expert

Юридический консультант Александр Лещенко +7 (978) 750-86-83

 

Как вести себя при проверке

Зачастую проверки сопровождаются конфликтами, а сам процесс – огромным, избыточным стрессом. Как вести себя при проверке, морально и организационно готовиться к проверкам, причем это относится как к руководителю и ключевым сотрудникам, которые будут общаться с проверяющими близко и напрямую, так и к остальным работникам. Цель такой орг подготовки – повышение общей безопасности субъекта предпринимательской деятельности.

Система общей безопасности предприятия может быть представлена как совокупность “контуров безопасности”. Чем их больше – тем меньше возможностей для незваных визитеров явиться неожиданно.

Пример. Обычный забор вокруг офисной территории, с охраной на входе и шлагбаумом – это уже первый контур безопасности, первый барьер на пути нежелательных посетителей. Сквозь этот контур уже может пройти не всякий, хотя и достаточно широкий круг лиц (например, дворники или работники складов, которые находятся на офисной территории).

Второй контур – офисное здание. На входе – охрана и/или секретарь ресепшн. В офис проходит еще более узкий круг лиц с соответствующим допуском.

Третий контур – это те помещения, куда могут попасть только определенные работники. Этого можно достичь сугубо техническими средствами – кодовые или электронные замки и т.п. К таким помещениям относятся бухгалтерия, отдел кадров, договорной отдел, серверная и т.п. в зависимости от особенностей конкретного предприятия.

Следующий контур – это руководство, высший менеджмент предприятия. Войти к ним в кабинет можно только через приемную секретаря. Секретарь, доложив о приходе посетителей, как правило, приглашает их вовсе не в кабинет к начальнику, а в переговорную комнату.

В данном примере рассмотрены четыре контура, а может их быть произвольное количество. Важен принцип, согласно которому первым проверяющих встречает охранник, а далее – по цепочке, в которой руководитель будет замыкающим. Такая организация встречи проверяющих является наиболее рациональной.

Под переговорную комнату рекомендуется отвести отдельный кабинет с самой простой необходимой мебелью, без цветов и прочего декора и без телефонов. Это место, предназначенное не только для деловых встреч. Именно здесь целесообразно устроить проверяющих при длительных проверках. Абсолютно неправильно выделять проверяющим места, скажем, в бухгалтерии. В течение короткого времени между Вашим персоналом и чиновниками завязываются неформальные отношения, которые могут привести к утечке информации. Нужно организовать работу проверяющих так, чтобы они не выходили из переговорной, принося им необходимые документы для изучения. Идеальная схема передвижения и проверяющих, и прочих гостей офиса только одна: вход-охрана-секретарь-переговорная- и обратно.

Во время проверки сотрудникам необходимо точно знать, как вести себя при проверке и  ограничить обсуждение рабочих вопросов вне рабочих мест: в коридорах, курилках, столовых. Проверяющие собирают информацию в т.ч. и из таких “случайно подслушанных бесед”.

Материально-техническое обеспечение офиса:

  • Обязательное наличие электронных замков на помещениях, самых важных для жизнеобеспечения предприятия, таких как бухгалтерия, серверная и аналогичных (в зависимости от специфики). Цель – не допустить внезапного и несанкционированного появления нежеланных лиц в таких ключевых точках.
  • Обязательно наличие сейфов и запирающихся шкафов для документов. Вообще, любые документы не должны находиться в легкодоступных местах, архивные документы лучше хранить вне предприятия. Документы, в которых отпала надобность, должны уничтожаться. Цель – не допустить утечек информации.
  • ПК, на которых работают с жизненно важной информацией, должны быть укомплектованы съемными винчестерами, на которых и должна храниться Ваша важная электронная документация. В минуту тревоги съемный диск может быть для Вашего спокойствия быстро изъят и спрятан в личных вещах. Цель – уберечь данные от внезапного и несанкционированного доступа со стороны визитеров.
  • Офис желательно оборудовать устройствами для аудио- и видеозаписи. У охраны, кроме того, должна быть возможность сфотографировать или сделать копии удостоверения пришедших. Цель – иметь доказательства небезупречных документов и поведения проверяющих.
  • Целесообразно завести журнал учета посетителей (или иной аналогичный документ, в который заносятся сведения о любых посетителях, включая время и, возможно, иные обстоятельства их прихода) и журнал учета проверок (предусмотренный ч. 8 ст. 16 Закона N 294-ФЗ*(1). Сведения в него заносятся по окончании проверки и не всеми проверяющими). Цель – иметь доказательства продолжительности выездной проверки, а также возможного нарушения процедуры.

    Тактика “глухой защиты”

Руководитель должен ясно понимать, что проведение проверки на его предприятии (в особенности сопровождающейся превышением полномочий со стороны проверяющих) вызывает стресс у его сотрудников, рядовых и не только. Стало быть, им придется работать в состоянии длительной стрессовой ситуации, которая ведет к потере самообладания, способности здраво рассуждать и адекватно действовать. Наиболее подходящая тактика для них – тактика “глухой защиты”. Эта тактика позволяет минимизировать риск того, что сотрудник невольно навредит себе или предприятию. Тактика “глухой защиты” в общем очень проста – ничего не говорить, ничего не подписывать и знать как вести себя при проверке.

Конкретные рекомендации могут выглядеть так:

  • При попытках не санкционированного руководителем общения сотрудник должен потребовать у пришедших их служебные удостоверения и переписать на отдельный лист бумаги все данные. Лист с переписанными данными положить в карман одежды. БЕЗ предъявления служебных удостоверений никакое общение недопустимо. ЕСЛИ удостоверения не предъявляются – немедленно доложить руководителю/на пост охраны. ЕСЛИ удостоверения предъявлены и сразу спрятаны, сослаться на приказ руководителя, служебную инструкцию и прочее: “У меня приказ директора – переписывать данные служебных удостоверений всех посетителей“. О ситуации доложить руководителю. ЕСЛИ вошедшие не возражают против переписываний их данных, но интересуются целью этого, ответить: “Удостоверения переписываются для возможной подачи жалобы в прокуратуру или суд“.
  • Не отвечать на вопросы, сославшись на ст. 51 Конституции РФ: “Я имею право не отвечать на вопросы“. И это действительно так. Право не отвечать на вопросы может быть ограничено только в некоторых случаях (на допросах при производстве по возбужденному уголовному делу). Но, во-первых, такие допросы никогда или практически никогда не проводятся во время проверок. А во-вторых, даже в этом случае можно отказаться от общения до приезда Вашего адвоката (п. 6 ч. 4 ст.56 УПК РФ).
  • Не подписывать никаких документов: “У меня нет полномочий на подпись этого документа, я не буду этого делать“. И для рядовых сотрудников это действительно так. В частности, Закон N 294-ФЗ не обязывает их подписывать какие-либо документы и, соответственно, не предполагает никакой ответственности за отказ от подписи.
  • На все вопросы отвечать стандартной репликой: “Я не буду обсуждать это, поскольку за разглашение коммерческой тайны могу быть привлечен к уголовной ответственности. На любые Ваши вопросы ответит наш руководитель“.
  • На просьбы (и требования) о выдаче документов, образцов продукции и прочего необходимо вежливо, но твердо отказывать: “Мне не позволяет должностная инструкция это делать без указания моего руководителя” или “Пожалуйста, обратитесь к руководителю, без его разрешения я не компетентен передать вам это“.
  • О появлении проверяющих из надзорных органов немедленно докладывать руководителю.
  • Если работник не знает, как поступать и что делать/говорить, лучше не делать ничего: ничего не говорить, ничего не выдавать, ничего не подписывать, никуда не ехать. Не помогать и не препятствовать. А лучше знать – как вести себя при проверке.

Находясь на своем рабочем месте, работники обязаны подчиняться только руководителю (с которым, между прочим, связаны трудовыми отношениями), а не распоряжениям, исходящих от государственных контролеров. Работники должны демонстрировать своим поведением, что предоставить тот или иной документ, осуществить то или иное действие они могут лишь по поручению своего начальника, а не проверяющего органа.

Информация предоставлена Юридическим отделом
Консалтинговой компании «КУБ»           

http://kub.expert

Юридический консультант Александр Лещенко +7 (978) 750-86-83

Возможна ли торговля в жилом помещении?

В первую очередь, отвечая на вопрос «Возможна ли торговля в жилом помещении», следует указать на следующее: допускается использование жилого помещения для осуществления профессиональной деятельности или индивидуальной предпринимательской деятельности проживающими в нем на законных основаниях гражданами, если это не нарушает права и законные интересы других граждан, а также требования, которым должно отвечать жилое помещение.  Это регламентировано ст.17 п.2 Жилищного кодекса РФ.

Использование жилого помещения в предпринимательской деятельности без перевода допускается лишь при условии соблюдения следующих обязательных требований:

  • предприниматель проживает в жилом помещении на законных основаниях (т.е. зарегистрирован в нем по месту жительства ­в установленном порядке);
  • предпринимательская деятельность не должна нарушать прав и законных интересов других граждан, как проживающих совместно с предпринимателем, так и соседей;
  • жилое помещение должно отвечать установленным требованиям. В настоящее время основные требования к жилому помещению предусмотрены Положением о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, утвержденным постановлением Правительства РФ от 28.01.2006 г. № 47, а также Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.2.1002-00 «Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям», утвержденными ­Главным государственным санитарным врачом РФ 15.12.2000 г.

При этом Гражданский кодекс РФ дополнительно предусматривает, что размещение собственником в принадлежащем ему жилом помещении предприятий, учреждений, организаций допускается только после перевода такого помещения в нежилое в порядке, определяемом жилищным законодательством.

Пункт 38 постановления Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 01.07.1996 г. № 6/8 «О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» говорит, что сделки, связанные с арендой (имущественным наймом), безвозмездным пользованием, а также иным, не связанным с проживанием граждан, использованием организациями жилых помещений, которые не были переведены в нежилые в порядке, установленном жилищным законодательством, совершенные после введения в действие Кодекса, являются ничтожными по основаниям, предусмотренным статьей 168 (ст. 288)

Что же касается торговли в жилом помещении, то основными нормативными актами здесь являются:

  • Санитарно-эпидемиологические правила СП 2.3.6.1066-01 «Санитарно эпидемиологические требования к организации торговли и обороту в них продовольственного сырья и пищевых продуктов», введенные в действие постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 07.09.2001 г. № 23;
  • Строительные нормы и правила СНиП 2.08.01.-89 «Жилые здания», утвержденные постановлением Госстроя СССР от 16.05.1989 г. № 78.

Данные акты предусматривают обязательное размещение торговых точек исключительно в нежилых помещениях. Таким образом, предприниматель вправе использовать в своей деятельности принадлежащее ему жилое помещение лишь при условии, что эта деятельность не будет связана с производством каких-либо вещей, переработкой или реализацией сырья и продукции (например, оказание юридических, аудиторских, бухгалтерских и прочих консультационных услуг, репетиторство, индивидуальная педагогическая деятельность и т.д.). Во всех иных случаях изначально необходимо произвести перевод жилого помещения в нежилой фонд.

То есть из этого можно сделать вывод, что хранение и торговля является составной частью производства, поэтому торговля в жилом помещении, исходя из норм законодательства запрещена.

Какие предусмотрены меры ответственности за осуществление торговли в жилом помещении:

Согласно ч.1 ст. 7.21 КоАП РФ «Порча жилых домов, жилых помещений, а равно порча их оборудования, самовольные переустройство и (или) перепланировка жилых домов и (или) жилых помещений либо использование их не по назначению — влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей».

Статья 6.4. КоАП РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта — влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи рублей; на должностных лиц — от одной тысячи до двух тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от одной тысячи до двух тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц — от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток».

Статья 8.8. КоАП РФ (части  1 и 4):

Часть 1. «Использование земельного участка не по целевому назначению в соответствии с его принадлежностью к той или иной категории земель и (или) разрешенным использованием, за исключением случаев, предусмотренных частями 2, 2.1 и 3 настоящей статьи, – (в ред. Федерального закона от 03.07.2016 N 354-ФЗ) влечет наложение административного штрафа в случае, если определена кадастровая стоимость земельного участка, на граждан в размере от 0,5 до 1 процента кадастровой стоимости земельного участка, но не менее десяти тысяч рублей; на должностных лиц – от 1 до 1,5 процента кадастровой стоимости земельного участка, но не менее двадцати тысяч рублей; на юридических лиц – от 1,5 до 2 процентов кадастровой стоимости земельного участка, но не менее ста тысяч рублей, а в случае, если не определена кадастровая стоимость земельного участка, на граждан в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на должностных лиц – от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц – от ста тысяч до двухсот тысяч рублей.

Часть 4. Невыполнение или несвоевременное выполнение обязанностей по приведению земель в состояние, пригодное для использования по целевому назначению, – влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на должностных лиц – от ста тысяч до двухсот тысяч рублей; на юридических лиц – от двухсот тысяч до четырехсот тысяч рублей.

Кроме административных штрафов могут быть еще применены следующие меры ответственности при осуществлении торговли в жилом помещении:

  1. Гражданско-правовые санкции на основании решения суда по иску заинтересованных лиц о защите права собственности не связанного с лишением владения (ст.304 ГК РФ). Суд может обязать  прекратить предпринимательскую деятельность в жилом помещении.
  2. Согласно ст. 293 ГК РФ орган местного самоуправления вправе предупредить о необходимости использовать жилое помещение по назначению и предоставить определенный срок для устранения нарушений, а если их не устраните, то орган местного самоуправления вправе обратиться в суд с иском о продаже помещения с публичных торгов.

При этом, делая выводы из предпринимательской практики, наибольший риск возможен от соседей и клиентов (заказчиков, контрагентов). Они могут обратиться в Роспотребнадзор или муниципалитет, которые в свою очередь имеют право привлечь Вас к ответственности. Следует отметить, что налоговый орган не является надзорным органом, в отношении вопроса –  где вы осуществляете предпринимательскую деятельность – в жилом фонде или нежилом.

В заключение можно сказать, что организация склада, торговля со склада, прямая торговля в жилом помещении запрещена законодательством.

Информация предоставлена Юридическим отделом
Консалтинговой компании «КУБ»       

Комплексные услуги бизнесу

Юридический консультант Александр Лещенко +7 (978) 750-86-83

Порядок изъятия жилья у должников: Как не оказаться на улице

(Новости России) В России Минюст разработал поправки в Гражданский процессуальный кодекс, согласно которым должники могут лишиться единственного жилья. “Крымские новости” узнавали как должникам не оказаться на улице. Читать далее Порядок изъятия жилья у должников: Как не оказаться на улице

Самые актуальные направления воровства бюджетных средств

(Вопрос юристу) В пору кризиса, санкций и внешнеполитических штормов, волей-неволей начинаешь особенно ценить стабильность. А в этом плане мало что может сравниться с коррупцией. Читать далее Самые актуальные направления воровства бюджетных средств

Как зарегистрировать ИП

Открыть свой легальный бизнес мечта любого человека, который хочет счастливое будущее своим детям. Самой простой формой регистрации, является ИП, потому что процедура оформления недорогая и быстрая. В данной статье, есть все ответы на главные вопросы будущих предпринимателей.

Информацию о регистрации СПД, согласно украинского законодательства, можно получить на сайте http://gc.ua/yuridicheskie-uslugi/registraciya-biznesa/registraciya-flp/

Сколько стоит и где регистрируют ИП

Стоимость процедуры регистрации ИП, зависит от того кто занимается документами, сам бизнесмен или юридическая компания.

Цена самостоятельной регистрации, своего будущего бизнеса – 800 р. Эта сумма, была установлена в январе 2016 г. законом РФ, который посвящён нововведениям для открытия ИП частным лицам. Ещё понадобятся траты на открытие счёта в банке и заказа печати бизнес-проекта, но это не входит в обязательные траты. В законе нет статьи принуждающей к покупкам печатей или статьи об обязательном открытии расчётного счёта.

Безработные граждане, которые были на учёте у службы занятости населения до открытия своего ИП, могут рассчитывать на погашения всех трат при регистрации своей фирмы. Потраченные деньги предпринимателям возвращает Биржа труда.
При обращении к юридическим компаниям стоимость открытия ИП будет в среднем от 5000 и до 10000 р., всё зависит от города, где открывается бизнес-проект. Такая цена связанно с тем, что документы в ФНС, при регистрации через юриста, необходимо заверить у нотариуса. Это будет стоить от 500 до 1000 р., ценник зависит от региона и стоимость услуг специалиста.

Где регистрируют ИП:

  1. В центрах ИФНС.
  2. В инспекции по месту проживания гражданина.
  3. В центрах МФЦ.
  4. Зарегистрировать свой бизнес можно в сети интернета.

В случае открытия ИП через интернет, необходимо иметь, для подачи документов, надёжную электронную роспись, ЭЦП. При подаче заявления дома через компьютер, предпринимателям всё равно нужно прийти в инспекцию. В последнее время подача заявки на открытие ИП возможна без электронной подписи. Но при этом, всё также надо предоставить оригиналы собранных бумаг в центр, где будут выдавать свидетельство о регистрации частного предпринимательства. Регистрация через компьютер отличается лишь тем, что в инспекции не надо будет стоять в очереди.

Перечень документов для регистрации ИП

Что надо будущему предпринимателю для ИП:

  • написать в форме Р21001, заявление;
  • документ удостоверяющий личность и копии всех страниц;
  • ИНН;
  • чек, с уже оплаченной госпошлиной.

Перед регистрацией ИП, сначала выбирают форму по которой в дальнейшем предприниматель будет платить налоги. Для упрощённой системы уплаты налогов, подают документы формой 2621_1. Выбор налогообложения, на этом этапе бизнес-проекта важен, от этого будет зависеть дальнейшие доходы и расходы предпринимателя. С общей системы налогообложения с НДС, можно перейти и уже после регистрации ИП. Главное заранее уведомить инспекцию, чтобы потом не было ненужной волокиты в отчётах по доходам. При самостоятельно открытие ИП без специальных организаций, заверять у нотариуса заявление не надо. В ФНС документы рассматривают в течение 5 рабочих дней.

В открытие ИП могут отказать, если неоплаченная госпошлина или совершена ошибка при оплате. Отказом может послужить тот факт, что гражданину в принципе запрещено заниматься предпринимательством или он является на момент открытия ИП банкротом и имеет непогашенные кредиты с судебными разбирательствами. Если у инспекции нет претензий к документам и статусу гражданина, можно ждать положительного ответа и получения своих документов, подтверждающих официальный статус бизнеса.

Какие документы получает предприниматель при регистрации ИП

Пакет документов зависит от того куда предприниматель обращался для регистрации своего ИП. В законе РФ, чётко прописан минимум необходимых документов, который должна выдать любая организация, принимающая заявки на открытие ИП.

Регистрационные документы при открытии ИП:

  1. Бумага подтверждающая регистрацию предпринимателя в налоговой инспекции. ИП в налоговой регистрируется только по месту проживания, с временной регистрацией не регистрируют. Направлять отчёты по доходам и платить налоги, возможно только в Налоговой инспекции, где числиться ИП. Сам бизнес можно вести где угодно, кроме предпринимателей на ЕНВД. В связи с тем, что такой бизнес числится в ИФНС.
  2. Самый важный документ – это ОГРНИП, он имеет номер ОГРН. Каждый реквизит указанный на документе очень важен, они нужны для заключения сделок, при отчете в налоговую инспекцию или частные компании.
  3. Для ведения дел с бюджетными и частными организациями, необходимо наличие выписки из ЕГРИП. Если срок действия документа близок к концу, бизнесмен может запросить его снова. Выписку должны предоставлять предпринимателю в установленные сроки выдачи документа.

Вот и всё, что должен по минимуму получить любой новый предприниматель. Если инспекция по месту жительства сама передаёт данные о новом ИП в нужные организации, то гражданин получит еще пакет важных документов.

Перечень дополнительных документов при открытии ИП:

  1. Документ из Росстата о присвоенном коде ИП, он нужен в банке и для заполнения документа требующего официальное подтверждение.
  2. Документ, подтверждающий постановку на учёт в ПФР. Он важен, потому что на нём будет указан номер для страхования. ИП надо страховать, для этого деньги вносятся через ФФОМС или ПФР по номеру страхования. Это важный аспект, который нельзя игнорировать.

Не все инспекции по месту жительства направляют данные о новом ИП дальше, поэтому если двух этих документов не было, надо получить их самостоятельно. Для регистрации в Росстате и ПФР нужен документ удостоверяющий личность и все бумаги полученные в Налоговой инспекции.

Новые правила позволяют предпринимателям не страховать ИП в ФФОМС, теперь этим занимается государственный фонд Пенсионного страхования. Обязательный раннее денежный взнос в ТФОМС, также отменён. Государство идёт на встречу новым бизнесменам, что позволяет гражданам развиваться, реализуя свои мечты в жизнь.

Почему в России возросло число заключаемых брачных контрактов?

(Вопрос юристу) Брачный договор в России становится популярным. Все чаще супруги заключают такое  соглашение, как своего рода гарантийную сделку по защите имущественных прав после развода. По статистике Федеральной нотариальной палаты, за последние пол года количество брачных контрактов в нашей стране выросло на  6 % и составило более 24 тысяч. Но в соотношении с количеством зарегистрированных браков – а это почти 1,2 млн. в год, пока данный показатель не велик – всего 4,3 %, однако стабильно демонстрирует динамику роста. Почему россияне все чаще отдают предпочтение брачному договору, и какие плюсы видят в расчетливом распределении своего капитала, в настоящей статье адвоката Олега Сухова (Юридический центр адвоката Олега Сухова). Читать далее Почему в России возросло число заключаемых брачных контрактов?

Как маги и экстрасенсы отбирают жилье у собственников

(Вопрос Юристу) Экстрасенсы в России по-прежнему популярны. По опросу «Левада-центра», сегодня каждый второй житель нашей страны доверяет гадалкам и магам, а каждый пятый – хотя бы раз в жизни обращался к ним. Ситуация усугубляется в кризис, когда мошенники активизируются, а доверчивые граждане испытывают нужду. Рейтинг лже-провидцев подогревают различные телевизионные реалити и ток-шоу. Такие традиции начали формироваться еще в 80-х, когда известные на всю страну народные целители Кашпировский и Чумак положили начало эре медийной экстрасенсорики. Чем помышляют современные чародеи, и каковы масштабы имущественных потерь сегодня, расскажет адвокат Олег Сухов (Юридический центр адвоката Олега Сухова). Читать далее Как маги и экстрасенсы отбирают жилье у собственников

Что такое временная постройка?

(Вопрос юристу) Единственными правовыми актами в составе федерального законодательства, в которых говорится о содержании понятия временных построек, является Постановление Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу (Госстроя РФ) от 05.03.2004 № 15/1 «Об утверждении и введении в действие Методики определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации» и Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 27.12.2011 № 613 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке норм и правил по благоустройству территорий муниципальных образований». Читать далее Что такое временная постройка?

Как выбрать и правильно указать наименование ООО?

(Вопрос юристу) Создавая Общество с ограниченной ответственностью (ООО) будущие участники общества всегда задаются вопросом, как назвать свою компанию, как проверить уникальность наименования, можно ли назвать компанию на иностранном языке и как это прописать в уставе и в документах. Читать далее Как выбрать и правильно указать наименование ООО?

Счет-оферта вместо договора об оказании услуг

(Вопрос юристу) Согласно ст. 435 ГК РФ офертой признается адресованное одному или нескольким конкретным лицам предложение, которое достаточно определенно и выражает намерение лица, сделавшего предложение, считать себя заключившим договор с адресатом, которым будет принято предложение. Читать далее Счет-оферта вместо договора об оказании услуг